Жалобы

Может ли сын — убийца матери претендовать на ее наследство

После внезапного известия о смерти Татьяны Дэвис, с которой Прохор Шаляпин сыграл грандиозную свадьбу за 15 миллионов рублей, многие задумались о том, как будет решен вопрос с наследством.

Ранее сообщалось, что супруга певца — дама не простая и весьма состоятельная. Говорили, что именно она оплачивала баснословные расходы на всем протяжении этого романа, окружив молодого мужа роскошью и комфортом.

Известно, что накануне свадьбы Дэвис, как женщина, владеющая сетью адвокатских контор, и, следовательно, подкованная в юридических вопросах, настояла на подписании внушительного брачного контракта, который составил целых 150 страниц.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, какие шансы имеет Шаляпин на то, чтобы получить наследство покойной жены.

«Брачный контракт, в некоторой части, имеет значение для вступления в наследство. Если бы контракта не было, то Проше полагалась бы половина совместно нажитого имущества», — отметил адвокат.

В таких случаях, добавил Жорин, если супруга умирает, то сначала выделяется половина совместного имущества, а на другую часть он вступает в наследство как супруг и наследник первой очереди, наряду с родителями покойной и детьми, если они у нее были.

«Если был брачный контракт, то нужно посмотреть, что ему принадлежит в соответствии с этим документом. Тогда это имущество также вычленяется из наследственной массы и передается ему», — сказал Жорин.

  • Адвокат искренне удивился объему контракта, недоумевая, что такое загадочное там могло быть расписано на 150 страницах.
  • Тем не менее, даже если в документе указано, что Шаляпину не принадлежит ничего из заработанного Дэвис, это вовсе не означает, что он останется ни с чем.
  • По словам Жорина, он все равно является наследником первой очереди, если только покойная не оставила завещание, в котором не упомянула молодого супруга.
  • «Если наряду с брачным контрактом, в котором Шаляпин отсутствует, он также не указан в завещании, то тогда он на 100% «пролетает», — подытожил звездный адвокат.

Жорин также увидел аналогию в истории Шаляпина и Дэвис со скандалом, который разыгрался в результате борьбы за наследство певицы Валентины Легкоступовой.

Как известно, супруг покойной певицы Юрий Фирсов, также сначала заявлял о том, что он человек обеспеченный и ему ничего не нужно из имущества скончавшейся жены.

Однако в итоге нажитое Легкоступовой, включая квартиру в Москве, было разделено на четыре равных доли между мамой певицы, двумя ее детьми и Фирсовым, который быстро въехал на жилплощадь покойной и сразу же поменял замки.

Может ли сын - убийца матери претендовать на ее наследствоOk.ru/ Юрий Фирсов

Стоит отметить, что многие были склонны видеть финансовую составляющую этих отношений в качестве приоритета для Шаляпина. Однако близкие и друзья певца выступают с заявлениями, что артист не преследовал меркантильные цели в любовной истории с Дэвис и сейчас готов благородно отказаться от наследства.

По словам матери певца, Елены Колесниковой, которая, к слову, даже не успела познакомиться с невесткой, ни на какое имущество Татьяны Прохор претендовать не собирается и «поступит по совести», а все, заработанное Дэвис, достанется ее родителям.

Давняя подруга и коллега артиста Наталья Штурм рассказывала, что общалась с покойной женой Шаляпина и та произвела на нее самое положительное впечатление.

Штурм описала Дэвис как женщину умную, спокойную и радушную. Певица даже призналась, что, по ее мнению, именно о такой жене всегда мечтал сам Прохор, который вырос в неблагополучной семье и стремился жить красиво.

Действительно, за время романа с канадской бизнес-леди Прохор не был обделен вниманием возлюбленной, которая старалась сделать так, чтобы ее избранника окружало все самое лучшее — круизы на дорогих лайнерах, одежда из модных бутиков, отдых в люксах элитных отелей и все возможные развлечения по высшему классу.

Более того, по предварительной информации, Дэвис в свое время купила и оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве общей стоимостью порядка 70 миллионов долларов. Прохор заявлял, что это вынужденное и временное решение, связанное с тем, что сама бизнес-леди не может приехать в Россию и недвижимость все равно принадлежит ее родителям.

Однако, как будет развиваться история с наследством, покажет время, которое и прольет свет на пока остающиеся в тени факты американской любви Прохора Шаляпина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшая жена Прохора Шаляпина прокляла его хейтеров.

Могут ли чужие дети претендовать на наследство

  1. Вторая семья наследодателя
  2. Ребенок сожительницы
  3. Наследство досталось «сыну»

Основным условием наследования по закону является наличие родственной связи между наследодателем и наследником. Чем ближе родственная связь, тем больше шансов получить наследство.

К группе наследников первой очереди законодатель относит самых близких наследодателю людей: детей, супругов, родителей. При наследовании по закону они вправе претендовать на все наследственное имущество, оставленное близким человеком.

Может ли сын - убийца матери претендовать на ее наследство

  • Однако планы близких родственников на наследство могут быть разрушены по независящим от них причинам.
  • Условия возникновения права на наследство по закону рассмотрены в этой статье нашего сайта.
  • О порядке очередности наследования по закону читайте здесь.
  • Ниже рассмотрим несколько случаев, когда чужие дети на законных основаниях могут отобрать часть наследства.

Вторая семья наследодателя

Прожив с мужем в законном браке длительное время, родив и воспитав с ним двоих детей, жена узнала о второй семье своего мужа только после его ухода из жизни.

Так как муж не оставил завещания, наследниками первой очереди стали его жена и двое детей. Дети отказались от наследства в пользу матери, и она получила и оформила все наследство на себя.

О способах и сроках отказа от наследства вы можете узнать, ознакомившись с содержанием этой публикации.

Но на этом дело не закончилось. Приблизительно через год к нотариусу обратилась совершенно незнакомая семье наследодателя женщина и предъявила решение суда об установлении отцовства наследодателя в отношении двух ее несовершеннолетних детей. Можно представить себе состояние законной жены и детей наследодателя!

Вдова узнала не только о том, что супруг был ей неверен и длительное время вел «двойную» жизнь, но и о том, что она может лишиться большей части наследства. В связи с тем, что наследников стало трое, наследовать они могли в равных долях, и каждому из них полагалась третья часть наследства.

Не помог вдове и тот факт, что новоиспеченные наследники пропустили установленный для принятия наследства шестимесячный срок.

Для восстановления этого срока мать, отстаивая интересы своих несовершеннолетних детей, обратилась в суд и дошла до Верховного суда РФ.

Так как на день открытия наследства у детей наследодателя не было документов, подтверждающих родственную связь с их отцом, понадобилось время для их оформления. Верховный суд счел эту причину уважительной и восстановил срок.

Сроки вступления в наследство по закону рассмотрены здесь, порядок восстановления сроков – здесь.

Таким образом, вдова лишилась 2/3 наследства, разделив его с детьми покойного, о которых ей ранее ничего не было известно.

Ребенок сожительницы

Банальная ситуация с разводом супругов, может в дальнейшем приготовить неприятные сюрпризы при разделе наследства.

А ситуация такова: Муж, оставив жену с детьми, оформил развод и ушел жить к другой женщине, у которой был ребенок от первого брака. Оформлять официально свои отношения они не стали. Живя с сожительницей одной семьей, мужчина воспитывал ее ребенка.

Через несколько лет мужчина внезапно ушел из жизни. Завещания он не оставил. Дети от первого брака, будучи наследниками первой очереди, обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства.

Его сожительница, не смотря на то, что наследодатель не был отцом ее ребенка, и не усыновил его при жизни, также обратилась к нотариусу, заявив о правах ее ребенка на часть наследственного имущества. И надо заметить, что она имела для этого законные основания.

В соответствии со статьей 1148 Гражданского кодекса РФ признаются наследниками нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые совместно проживали с ним не менее года до открытия наследства.

Ребенку сожительницы было 8 лет, он был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении вместе с матерью и наследодателем. Будучи малолетним, ребенок не получал никаких доходов и сожительнице без особого труда удалось доказать, что ребенок находился на иждивении у сожителя матери. Он покупал ребенку одежду и обувь, платил за его образование и лечение и обеспечивал всем необходимым.

  1. Ребенок был признан наследником и получил третью часть наследственного имущества, 2/3 получили двое родных детей наследодателя.
  2. Случаи, когда регистрация по месту жительства (прописка) вместе с наследодателем дает право на наследство, рассмотрены в данной публикации.
  3. Могут ли посторонние люди претендовать на наследство даже без завещания, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Наследство досталось «сыну»

После смерти отца его единственная дочь обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Каково же было ее изумление, когда она узнала, что незадолго до своей смерти отец составил завещание и все свое имущество оставил молодому человеку, который никому из родственников не был знаком.

Как позже удалось установить, наследником по завещанию стал сын женщины, с которой у завещателя в далекой юности был роман. Встретив ее много лет спустя, узнав о ребенке, мужчина поверил, что это его родной сын и принял решение оставить ему всё своё наследство. Причем, никаких документов, подтверждающих факт его отцовства, не было.

Родная дочь наследодателя пыталась оспорить завещание, ссылаясь на это.

Ознакомившись с содержанием этой статьи, вы можете узнать о том, кто имеет право оспорить завещание на квартиру или дом после смерти наследодателя, в какие сроки это необходимо сделать, как можно оспорить завещание в суде, и в каких случаях у родственников есть шансы добиться успеха при оспаривании.

Однако любой человек имеет право составить завещание в пользу кого бы то ни было, и родственные связи при этом никакого значения не имеют. Объяснять причины своего решения завещатель никому не обязан.

В связи с этим дочь наследодателя не смогла оспорить завещание и наследство так и не получила.

Порядок составления завещания рассмотрен здесь.

У вас недостаточно прав для комментирования

Является ли мать наследником после смерти сына?

Может ли сын - убийца матери претендовать на ее наследство

  • Смерь близкого человека – это тяжелая невосполнимая утрата, которая ко всему прочему сопровождается и сугубо юридическими сложностями.
  • Сухие нормы закона в смерти человека видят событие, которое влечет необходимость сменить собственника имущества – от ныне покойного гражданина оно должно перейти к наследникам этого человека.
  • Наследники могут определять как по завещанию, если умерший его составил, либо, в отсутствие посмертного распоряжения, согласно установленной законом очередности.
  • Если наследование будет производиться именно в порядке установленной законом очередности, то в первую очередь к наследованию будут призваны самые близкие покойному люди.

Мать может быть наследником после смерти сына?

Первоочередные наследники определяются ст.1142 Гражданского кодекса РФ (далее – также «ГК РФ»).

Ими являются:

  • родители (кроме тех случаев, когда они были лишены родительских прав);
  • дети (любых возрастов);
  • супруг (с которым покойный состоял в официально зарегистрированном браке и такой брак на момент смерти расторгнут не был).
Читайте также:  Преимущества при сокращениях на работе

Если все наследники первого круга наследования живы, не являются лицами недостойными и от вступления в наследство не отказывались, то все они получат равные доли.

Мать, как наследник первой очереди, тоже получит часть наследства сына.

Важно отметить, что если мужчина был женат, то их совместное с женой имущество будет разделено пополам, согласно нормам ст.1150 ГК РФ. Одна часть останется у жены, а вторая часть имущества будет включена в наследственную долю для перераспределения между наследниками.

Если у мужчины на момент его смерти были живы мать и отец, а также была официальная жена, тогда все его имущество будет поделено между ними в пропорции по 1/3 каждому.

В том же случае, если покойный оставил завещание, то имущество будет распределяться по его условиям.

В завещании можно предусмотреть любых наследников, однако свобода завещательной воли будет ограничена императивными нормами ст.1149 ГК РФ, согласно которым, вне зависимости от того, кто указан в завещании, часть наследства должны получить обязательные наследники.

Согласно ГК РФ к числу таких наследников относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как родные, как и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители (в т.ч. усыновители) и переживший супруг;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на иждивении покойного, по крайней мере, год до смерти.

Завещатель мог указать, что наследство получают только его жена и отец. В завещании не требуется оказывать причины, которые побудили его составителя очертить круг наследников именно в таком составе, равно, как не обязан он будет указывать и причины лишения наследства матери.

  1. Если завещание будет составлено именно таким образом, то отец и жена завещателя получат по ½ доле наследства.
  2. А вот если мать завещателя будет являться нетрудоспособной (в силу возраста или инвалидности), то она получит часть наследства в качестве обязательного наследника.
  3. Согласно закону, обязательный наследник должен получить как минимум половину от того, что причиталось бы ему при наследовании по закону.

В вышеприведенном примере, при отсутствии завещания, жена получала бы 1/3 наследственной доли. Половина от этой величины составляет 1/6 доли.

  • Таким образом, нетрудоспособная жена получит 1/6 доли, а всю оставшуюся наследственную массу разделят между собой жена и отец почившего завещателя в равных долях.
  • Если мать покойному была не родная, но она провела в прошлом процедуру усыновления, то она приравнивается в юридическом смысле к матери биологической и будет иметь право наследовать в первую очередь по закону или быть обязательным наследником при нетрудоспособности.
  • В том же случае, если процедура усыновления проведена не была, и женщина по отношение к умершему была лишь мачехой, то она будет наследовать только на седьмой очереди.
  • Чтобы принять наследственное имущество можно поступить двумя способами:
  • принять наследство фактически (пользоваться как своим, охранять имущество от посягательств третьих лиц, погашать долги наследодателя);
  • осуществить официальную процедуру принятия наследства через нотариуса.

Первый вариант принятия не всегда возможен, например, если есть иные наследники, и не всегда оправдан. Если наследственное имущество составляет, в числе прочего, недвижимость, то фактически его принять для того, чтобы именоваться его собственником, мало.

  1. Недвижимость требует процедуры регистрации права в органах Росреестра, а чтобы произвести перерегистрацию с покойного на наследника, потребуется подтверждающий документ – свидетельство о праве на наследство.
  2. Чтобы такое свидетельство получить, необходимо в течение полугода с момента смерти обратиться к нотариусу (по месту последней регистрации усопшего) и подать заявление о принятии наследства.
  3. Иные лица, которые претендуют на наследственное имущество, должны сделать то же самое.
  4. Если мать будет единственным наследником первой очереди, то все имущество сына достанется ей.
  5. Сможет ли мать распоряжаться недвижимостью, если срок для обращения к нотариусу был пропущен?
  6. Да, сможет, но только после обращения в суд с иском о признании права на фактически принятое наследство.

Важно помнить, что по наследству переходит не только имущество, но и долги. Чтобы не платить по долгам, единственный вариант – отказать от вступления в наследство. От долгов отдельно оказаться, к сожалению, нельзя – или полный отказ, или полное принятие.

  • Заявление об отказе можно оформить у того же нотариуса, у которого производится приятие наследства.
  •  Об имуществе наследодателя
  • В наследственную массу включается все имущество, которым покойный владел на праве собственности, с учетом особенностей разделения имущества супругов, о чем уже упоминалось выше.

Право собственности на недвижимость подтверждается записью в Росреестре. Транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

Чтобы их переоформить, необходим подтверждающий права на наследство документ.

Это же правило будет касаться денежных средств, находящихся на депозитных счетах в банках.

Кроме того, по наследству переходят и доли владения в уставном капитале юридических лиц. Если это акционерное общество, то изменить запись о владельце необходимо у держателя реестра акционеров – регистратора. Основанием будут являться все тот же документ о праве на наследство, которое выдает нотариус.

Если не произвести обращение к нотариусу, проблем не возникнет только с мелким движимым имуществом, а чтобы распоряжаться всем вышеперечисленным, нужно будет обращаться в суд.

Для того чтобы не иметь впоследствии никаких проблем с наследственным имуществом, лучше всего сразу получить свидетельство о праве на него, обратившись к нотариусу с заявление о вступлении в наследство.

Заявление должно быть подано в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя. Если этот срок пропустить, то придется обращаться в суд.

Необходимый пакет документов

К заявлению, подаваемому в нотариальную контору, необходимо приложить подтверждающие документы, помимо документа, идентифицирующего личность самого заявителя:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • документы о подтверждении родства с покойным (если умер сын, то подтверждать необходимо свидетельством о рождении).

Нотариус открывает наследственное дело, а также сообщает, какой комплект дополнительных документов должен собрать наследник, чтобы подтвердить свои права на наследственную долю.

Это могут быть свидетельства о праве собственности на недвижимость, ПТС, выписки из ЕГРН, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и прочие документы.

Когда вся документация будет собрана, необходимо снова осуществить визит в нотариальную контору. На основании полученных документов нотариус подготовит свидетельство, подтверждающее права наследников на имущество покойного.

  1. За выдачу свидетельства необходимо оплатить госпошлину (если нотариус частный, то не госпошлину, а нотариальный тариф).
  2. Мать, получающая наследство сына, должна будет оплатить 0,3% стоимости наследства, но не больше 100 000 рублей.
  3. Если бы наследство получали более дальние родственники, то сумма оплаты была бы выше.

Правила наследования: кто станет наследником после смерти бабушки?

автор ответа,

Вопрос

После смерти наследодателя, матери, умершей, в январе 2018 года, в наследственные права вступили: сын и внук, который является сыном умершего в 2003 году второго сына наследодателя. При этом наследственная квартира приватизирована в 2005 году, после смерти второго сына, который так же, как и внук-«наследник», был прописан и проживал по другому адресу.

Мог ли в данной ситуации внук являться наследником после смерти бабушки? 

Ответ

В исследуемой ситуации внук, который является сыном умершего в 2003 году второго сына наследодателя, является наследником умершей бабушки по праву представления, независимо от того, находился ли он на иждивении бабушки или нет. При этом внук не может быть наследником только в случае, если его умерший отец (второй сын) был лишен наследодателем наследства, а также если умерший отец был признан недостойным наследником.

Обоснование

При наследовании по закону возможность принять наследство предоставляется в определенном порядке (п. 1 ст. 1141 ГК РФ). В первую очередь — супругу, детям и родителям наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ).

Право представления также относится к наследованию первой очереди. Право представления распространяется на следующих родственников наследодателя (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ):

  • — внуков и их потомков;
  • — детей полнородных и неполнородных братьев и сестер (то есть племянников и племянниц);
  • — двоюродных братьев и сестер.
  • Другими словами, за умерших родителей наследуют их вышеуказанные потомки при условии, что их родители сами были бы призваны к наследству, если бы остались в живых.

Наследовать по праву представления не могут потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, а также потомки лица, признанного недостойным наследником (п. п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ).

Право представления следует отличать от обязательной доли по наследству. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг.

Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст.

1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Таким образом, в исследуемой ситуации внук, который является сыном, умершего в 2003 году второго сына наследодателя является наследником умершей бабушки по праву представления, независимо от того, находился ли он на иждивении бабушки или нет.

На вопрос отвечала: С.А. Токмина,консультант ИПЦ «Консультант+Аскон»

Внуки не получают имущество бабушек и дедушек. Почему так происходит и как стать наследником?

Небольшая загадка. У Сергея Сергеевича было двое детей — Мария и Константин. Каждый из них тоже имел двоих детей. Итого у Сергея Сергеевича было 4 внука. После смерти дедушки двое внуков получили наследство, а двое внуков — нет, хотя завещание не было составлено. Вопрос знатокам, как такое могло получиться?

Читайте также:  Взыскание неосновательного обогащения

Чтобы ответить на вопрос, надо разобраться в самом принципе наследования имущества, оставшегося после бабушек и дедушек.

Внук — не наследник

Если усопший не оставил завещания, то всё его имущество наследуется по очерёдности. К первой очереди относятся родители, дети, супруг. Если никого из них уже не осталось в живых или вовсе не было, то рассматривается вторая очередь наследования — бабушки, дедушки, братья, сёстры. Всего таких очередей восемь. Внуки не относятся ни к одной из них.

Внуки не участвуют в разделе имущества. advokat-mosreg.ru

Это не ущемление прав. Внуки — дети детей. Они наследуют имущество своих родителей. Получается, если бабушка оставила дочке квартиру, то рано или поздно она перейдёт внучке.

Однако нельзя однозначно утверждать, что внуки вообще ничего от бабушек и дедушек не получают. Они могут воспользоваться правом представления — получить долю в наследстве вместо своего умершего родителя.

Возвращаясь к первоначальному примеру. У Сергея Сергеевича двое детей — Мария и Константин. У каждого из детей есть свои дети. Однако Мария умерла раньше своего отца, поэтому её дети получает наследство по праву представления (вместо своего умершего родителя).

Внуки имеют право не на равную со всеми долю, а только на долю своего родителя. Например, имущество Сергея Сергеевича должно делиться пополам между детьми, Константином и Марией. Поскольку Марии больше нет, её долю будут делить двое внуков. Каждому достанется ¼ наследственного имущества (а не 1/3, как это происходит с родственниками первой очереди).

Обратный пример. У наследодателя один сын и трое внуков. Пока жив сын, внуки наследство не получают.

Когда наследник не успел получить имущество

В законе есть ещё одно понятие, связанное с получением наследства внуками, — трансмиссия.

Понятие проще рассмотреть на примере. У Кирилла Кирилловича есть сын и трое внуков. Кирилл Кириллович умирает, не оставляя завещания. Наследство получает его сын. Он, как и полагается, заявляет о своём праве на наследство, но, не дождавшись вступления в право собственности, умирает. Его дети получают право наследования по трансмиссии.

Если бы сын Кирилла Кирилловича не заявил о своём право на наследство, условия для трансмиссии не наступили бы, и имущество делилось по очерёдности — перешло к братьям и сёстрам Кирилла Кирилловича.

Завещание

Дедушка, учитывая тонкости наследования по очереди, может составить на внуков завещание. Например, если в ссоре с сыном, но с его детьми прекрасно общается.

Внукам можно оставлять завещание. yandex.ru

При этом наследодатель вправе распределять доли как угодно — пополам или в неравных пропорциях.

Есть и обратный случай — дедушка вправе лишить внуков или любых других родственников доли в имуществе, прописав волю в завещании.

Кроме этого внуки могут лишиться наследства по ст. 1117 ГК РФ — из-за противоправных действий в отношении умершего родственника. Однако такое решение принимает суд.

Обязательная доля в наследстве

Несовершеннолетние или недееспособные внуки могут получить долю в наследстве, если находились на иждивении умершего и проживали с ним более года.

Обязательная доля составляет половину того, что причиталось бы по закону.

Например, у Анны Сергеевны двое дочерей. У одной из них, Ольги, есть сын 14-и лет, который постоянно живёт с бабушкой.

Анна Сергеевна лишило Ольгу наследства, поскольку та не поддерживала связь ни с кем из родственников и вела асоциальный образ жизни. Сын Ольги не является наследником бабушки даже если его мама умрёт (её лишили наследства).

Но он может использовать право на обязательную долю в наследстве, поскольку бабушка его содержала. В данном случае это ¼ доли в наследственном имуществе.

Итак, внуки могут стать наследниками только после смерти родителя, по завещанию или став обладателем обязательной доли в наследстве.

В остальных случаях им претендовать не на что.

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей.

Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд.

V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело.

Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К.

не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст.

64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста.

Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет.

Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников.

Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно.

Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо.

Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло.

Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства.

А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д.

(определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль.

Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул.

В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ).

Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону).

Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Читайте также:  Открытие магазина одежды в частном доме

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом.

Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так.

Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному.

И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка.

А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п.

28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги…»).

Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником.

Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира.

Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире.

Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому.

Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения.

Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке.

Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла.

Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг.

Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей.

Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет.

Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца.

Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г.

по делу № 33-8377/2017).

Может ли дочь претендовать на наследство?

serezniy/Depositphotos

Отвечает адвокат МКА ЮФ «Левант и партнеры» Максимилиан Буров:

Несмотря на то, что ваша дочь – наследник первой очереди, завещание полностью исключает для нее возможность претендовать даже на часть наследства. Она совершеннолетняя, не является иждивенцем, поэтому не имеет права на обязательную долю.

Завещания в пользу лиц, не связанных кровными узами, нередко пытаются оспорить в суде. Самая частая причина – недееспособность наследодателя. Рекомендуется в тот же день, когда будете делать завещание, пройти освидетельствование в психоневрологическом диспансере. Это поможет в будущем защититься от необоснованного иска.

Пять вопросов о завещаниях

Что такое наследственный договор

Отвечает управляющий партнер ООО «Прагматик» Элла Гимельберг:

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если родная дочь не является инвалидом, при наличии нотариально удостоверенного завещания она не может претендовать на недвижимость матери. В этом и есть правовая природа добровольного завещания – изменение порядка и перемена лиц наследования имущества относительно наследования по закону.

Отвечает юрист Анна Казимир:

Законом предусмотрена свобода завещания, которая позволяет гражданам завещать свое имущество тем лицам, которым они хотят передать его после смерти независимо от того, состоит наследодатель в родственных отношениях с потенциальным наследником или нет.

Ваша дочь, как заинтересованное лицо, имеет право подать в суд иск о признании завещания недействительным после открытия наследства. Как правило, основной аргумент при оспаривании завещаний – довод о невменяемости завещателя.

В суде ей будет необходимо доказать, что вы не отдавали отчет своим действиям в момент подписания завещания.

В таких спорах суд может назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Основными доказательствами будут справки из медицинских учреждений, свидетельствующие о серьезных заболеваниях, которые могли бы повлиять на психическое состояние наследодателя на момент подписания завещания.

Однако если завещатель был дееспособным и на момент подписания завещания явных психических расстройств не имел, сделка останется в силе.

Можно ли восстановить сроки наследования?

Нужно ли заново оформлять завещание?

Недействительным завещание признают, если будет доказано, что оно было совершено под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы. Также его можно оспорить при несоблюдении предписанной законом формы.

В случае признания судом завещания недействительным – а для этого нужны очень веские основания – все завещанное имущество будет распределяться между наследниками первой очереди по закону. К таким наследникам относятся: родители, дети, супруг.

Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Светлана Болотская:

Вы вправе составить завещание на любое лицо по вашему усмотрению, а при изменении своего решения можете отменить завещание или составить новое в пользу одного или нескольких лиц.

Дочь сможет претендовать на наследство при наличии оформленного вами завещания в пользу сына гражданского супруга, если к моменту открытия наследства она утратит свою трудоспособность. В таком случае ей может достаться не менее половины доли в наследстве, которая причиталась бы ей при наследовании по закону.

  • Текст подготовила Мария Гуреева
  • Не пропустите:
  • Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
  • Как подготовиться к собственной смерти?
  • Ипотека в наследство: кредит по завещанию
  • Наследство и завещание: 25 полезных текстов

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.